華文慕課《刑法學》總論課后作業(yè)答案_第1頁
華文慕課《刑法學》總論課后作業(yè)答案_第2頁
華文慕課《刑法學》總論課后作業(yè)答案_第3頁
華文慕課《刑法學》總論課后作業(yè)答案_第4頁
華文慕課《刑法學》總論課后作業(yè)答案_第5頁
已閱讀5頁,還剩89頁未讀, 繼續(xù)免費閱讀

下載本文檔

版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權,請進行舉報或認領

文檔簡介

第第頁刑法學總論課后作業(yè)答案第一章刑罰的正當性習題1、(5分)關于刑罰的正當性問題,以下說法正確的有A、刑罰的正當性對犯罪的恰當懲罰有著重要的實踐意義B、刑罰的正當性等同于其道德正確性C、刑罰的正當性問題與刑法的最終公正性和正義性存在著密切聯(lián)系D、刑罰的正當性主要是指刑罰制度的正當性E、刑法是根據(jù)憲法制定的,因此刑罰的正當性是不需要證明的F、現(xiàn)代刑法學一般通過刑罰目的來證明刑罰的正當性答案:A,C,F2、(5分)傳統(tǒng)刑法理論或者政治理論主要采用下列哪些方式證明刑罰的正當性A、刑罰目的理論B、經(jīng)濟功利理論C、君權神授理論D、社會危害性理論E、刑法任務和功能理論F、綱常名教學說G、國家政治理論答案:A,D,E,F,G3、(5分)在刑罰目的理論中,下列說法與絕對理論不相符合的是A、刑罰是在不追求任何社會效果中考慮自身意義的B、刑罰應當僅僅發(fā)揮壓制的效果而不考慮社會目的,通過給罪犯施加痛苦對犯罪做出反應C、絕對理論又稱為報仇理論或者復仇理論D、絕對理論雖然能夠為實現(xiàn)正義服務,卻不能為刑罰劃定邊界E、絕對理論的代表人物是德國著名哲學家和思想家康德,他提出了等價報應理論F、絕對理論忽略了對社會目的的考察,因此難以為刑法的任務服務答案:C,D,E4、(5分)關于相對理論,下列說法正確的是A、刑罰應當與防止犯罪的目的相聯(lián)系B、相對理論的觀點可以追溯到中國古代的法家思想C、一般預防理論主張刑罰的目的是以一般公眾為對象D、特殊預防理論主張將犯罪人永遠與社會隔絕,以防止其重新危害社會E、積極的一般預防通過撫慰法情感、教育、確證法意識等手段強化公眾的規(guī)范意識F、一般預防理論的代表人物是德國著名刑法學家李斯特答案:A,B,C,E5、(5分)一般預防理論具有如下優(yōu)勢A、預防的有效性B、即使沒有再犯危險也不允許放棄刑罰C、提供了刑罰適用的明確限度D、鼓勵公民遠離犯罪,樹立規(guī)范意識E、提倡法律規(guī)范的明確性答案:A,B,D,E6、(5分)在我國刑法理論對刑罰目的的選擇中,王世洲教授認為A、鑒于絕對理論有可能導致“合乎道德的恐怖”,應該完全拋棄絕對理論B、應該吸取絕對理論中的“限度原則”和“罪責原則”作為刑罰目的選擇之一C、現(xiàn)代刑法學認為,刑罰目的理論要走綜合理論的道路D、在相對理論中,應該重視消極的特殊預防體現(xiàn)的使犯罪人重新社會化的價值和意義E、在刑罰目的的基本方向上應該堅持“主張報應理論,限制預防理論”的要求F、死刑體現(xiàn)的是正義性報應的原則G、應該將分刑種、分階段以預防為基礎的綜合理論作為我國刑罰的目的的選擇答案:B,C,F,G

第一章刑法學概述習題1、(5分)關于刑法與刑法學的概念,以下說法正確的有A、刑法是規(guī)定犯罪與刑罰的法律B、刑法是刑法學的研究對象C、刑法學以刑法條文作為研究對象,以探討制定、解讀、運用刑法條文的基本概念和基本理論為重點,是刑法科學發(fā)展的產(chǎn)物D、與實體刑法學有關聯(lián)的最重要的法學學科有刑事訴訟法學、刑事執(zhí)行法學、犯罪學、刑事政策學E、現(xiàn)代刑法學與其他刑事法學學科之間仍然保持著緊密的聯(lián)系,但也具有獨立的學科屬性答案:A,B,C,D2、(5分)現(xiàn)代刑法學從犯罪的成立條件和法律后果方面研究受到刑罰威脅的行為,可以稱為A、實體刑法學B、廣義刑法學C、狹義刑法學D、全體刑法學答案:A,C3、(5分)我國清末的大法學家沈家本所說的:“當學之盛衰,與政之治忽,實息息相通。然當學之盛也,不能必政之皆盛;而當學之衰也,可決其政之必衰”,“法學不盛,何來善法?”其中表達了:A、法學的興盛與一國一朝統(tǒng)治的穩(wěn)固有著密切的關系B、法學興盛一定會帶來穩(wěn)固的統(tǒng)治C、因為沒有興盛的法學,國家就不會有好的法律D、法學的衰落,一定會伴隨著統(tǒng)治的衰亡答案:A,C,D4、(5分)刑法學作為有體系的系統(tǒng)性的刑法基礎知識,具有下列哪些意義A、引領B、基礎C、創(chuàng)制D、穩(wěn)定法制答案:A,B,C,D5、(5分)與“問題性方法”所對應的“體系性方法”是現(xiàn)代刑法學中的重要方法,具有的明顯優(yōu)點是:A、簡化法律B、改善可操作性C、減少案件審查難度D、關照具體案情E、保證平等適用法律F、有利法律和法學發(fā)展答案:A,B,C,E,F6、(5分)在我國,刑法的淵源在下列哪些中有著各自的獨特表現(xiàn)A、憲法B、法律C、行政法規(guī)D、司法解釋E、刑法判例答案:A,B,D7、(5分)以下說法正確的有A、刑法修正案,是我國刑法在1997年刑法頒布之后較多采用的一種刑事立法方式B、全國人民代表大會常務委員會作出的刑法立法解釋與刑法具有同等效力C、從現(xiàn)代刑事立法技術上說,在非刑事法規(guī)中可以規(guī)定刑法條文,從而形成所謂的“附屬刑法”,但我國目前還不存在附屬刑法D、最高人民法院與最高人民檢察院發(fā)布的刑法司法解釋,具有法律效力,因而屬于我國刑法的淵源E、我國積極履行國際法義務,并承認了涉及犯罪和刑罰的國際條約、公約、協(xié)定以及其他國際性法律具有在我國直接適用的效力F、刑法淵源是指由國家制定的、具有刑法效力的各種規(guī)范性法律文件答案:A,B,C,F8、(5分)關于刑法的任務,以下說法錯誤的有:A、刑法保衛(wèi)的對象是我國的全部法益,且主要保障我國最基本、最重要的法益B、刑罰作為同犯罪作斗爭的手段,最鮮明的特點就是其所具有的嚴厲性C、在刑法法益的內(nèi)容與界限上,曾經(jīng)存在著“法益保護說”和“義務違反說”兩種理論觀點的爭論?,F(xiàn)代刑法學的發(fā)展證明,單純的法益保護說與義務違反說都有自身的局限性。通過這兩種理論的爭論,目前現(xiàn)代刑法學提出了“法定義務違反說”的折衷方案。這也是王世洲教授所贊賞的方案D、我國刑法對于刑法任務的規(guī)定,目前主要反映的是以法益保護為主、義務違反為輔的立場E、隨著我國社會在各個領域各個方面的發(fā)展和進步,尤其是為了適應打擊環(huán)境犯罪、金融犯罪、食品犯罪等方面的新型犯罪,正在采納更多的法益保護說的立場答案:A,E9、(5分)根據(jù)我國憲法的要求和刑法的規(guī)定,現(xiàn)代刑法學一般同意,下列方面不屬于我國刑法的任務范疇的有A、純粹的思想觀念B、單純的違反道德行為C、由治安管理處罰法或者其他法律、法規(guī)處理的行為D、民事行為和違紀行為答案:A,B,C,D10、(5分)關于刑法的輔助原則,王世洲教授指出A、刑法規(guī)定得越少越好,刑罰的適用越少越好B、“刑法是最后手段”的要求,關心的主要不是刑法條文的數(shù)量,而是刑法規(guī)定的需要性和準確性C、刑法的需要性是根據(jù)社會中一般人的要求確定的,而不能根據(jù)最弱者或最強者的要求來確定D、刑法的準確性不僅限制著不法分子的自由,而且還創(chuàng)設了守法人民的自由E、犯罪化和非犯罪化是現(xiàn)代刑法同時并存的兩項任務。刑法保護作為社會可以獲得的最高等級的保護,在社會受到恰當準確的刑法保護的情況下,是現(xiàn)代社會發(fā)達程度的重要標志F、現(xiàn)代世界各國對刑法任務的限制,比較有效的方法是通過憲法進行規(guī)定G、刑法功能的理論,是一種綜合的理論,實際上融合了刑法任務、罪刑法定原則、刑法的正當性等多方面的內(nèi)容答案:B,D,E,F,G

第二章罪刑法定原則習題1、(5分)我國刑法中的法定基本原則是A、主客觀相統(tǒng)一原則B、罪刑法定原則C、適用刑法平等原則D、罪責自負原則E、罪刑相適應原則答案:B,C,E2、(5分)關于罪刑法定原則,以下說法正確的有A、罪刑法定原則就是法治原則B、罪刑法定原則的基本含義是“無法無罪”、“無法無罰”C、罪刑法定原則主要是為了保障國家通過刑罰懲罰犯罪,以保障社會的利益D、罪刑法定的思想早在我國春秋戰(zhàn)國時期的刑法思想和實踐中就已經(jīng)得到了很好地體現(xiàn)E、一般認為,西方的罪刑法定思想最早出現(xiàn)在英國1215年的《自由大憲章》F、罪刑法定原則最終以基本原則的形式在我國刑法中得以明確確立是在1979年刑法典中答案:B,D,E3、(5分)以下說法錯誤的有A、罪刑法定原則的理論基礎主要是說明罪刑法定會提出什么樣的要求B、罪刑法定原則要求必須依照法律的明文規(guī)定進行定罪處刑,決不允許有任何例外和特殊性C、在罪刑法定原則發(fā)展的過程中,不同法系形成了各自不同的理論特色,大陸法系主要按照憲法和依法辦事的思路對罪刑法定的理論基礎進行說明,而英美法系則側重從分權制衡理論和心理強制學說對罪刑法定原則進行論證D、日本刑法理論主要是從自由主義和民主主義兩個角度為罪刑法定原則尋求理論依據(jù)E、現(xiàn)代刑法學認為,政治自由、民主制度、一般預防和罪責原則是罪刑法定原則的理論基礎答案:A,B,C4、(5分)在對罪刑法定原則的理論基礎進行說明時,下列哪些國家體現(xiàn)了依據(jù)憲法進行說明的思路A、日本B、法國C、英國D、美國E、意大利答案:B,C,D5、(5分)現(xiàn)代刑法學一般認為罪刑法定原則有以下基本要求A、反對類推解釋B、禁止不確定的刑法C、禁止溯及既往D、禁止習慣法答案:A,B,C,D6、(5分)以下說法中,對類推的理解正確的是A、所謂類推,是指對法律中沒有明文規(guī)定的行為,比照刑法中最類似的條文定罪量刑的做法B、在英美法系國家中,類推是允許的,但要受到相關制度的限制C、在我國刑法和刑法理論中,因為類推超出了法律的明文規(guī)定,所以類推在任何情況下都是不被允許的D、根據(jù)采用“舉輕以明重”的方式作出的法律規(guī)定進行的認定屬于類推E、在刑法解釋方面,對刑法條文的立法目的與條文用語在口語可能包含的含義范圍內(nèi)進行理解的,不屬于類推答案:A,B,E7、(5分)對罪刑法定原則的基本要求,下列理解有誤的是A、根據(jù)禁止習慣法的要求,不得使用習慣法和行政法規(guī)來對行為追究刑事責任,也不允許采納行政法規(guī)中有關概念和規(guī)定,同時也不允許將習慣法作為排除和減輕刑事責任的根據(jù)B、根據(jù)禁止溯及既往的要求,法律、司法解釋和司法判決都不得溯及既往C、我國刑法中對罰金刑的數(shù)額沒有作出最低數(shù)額和最高數(shù)額的規(guī)定,這是違背罪刑法定原則的明確性要求的D、追求刑法條文達到最高的明確性,是現(xiàn)代刑法學的重要任務答案:A,B,C

第三章刑法的解釋習題1、(5分)關于刑法解釋,王世洲教授認為A、可以從解釋主體和解釋任務兩個不同視角對刑法解釋進行分類。當然,為了理論研究和司法實踐的需要,還有可能對刑法解釋作出其他分類,以便從某一個角度探討或者說明刑法的特殊屬性B、我國的最高司法機關不得對刑法條文進行抽象的解釋,而只能依法對屬于法院審判工作或者檢察院檢察工作中“具體應用法律、法令的問題”進行解釋C、司法解釋必須遵守禁止類推的要求,不必遵守禁止溯及既往的要求D、在刑法頒布之后,全國人大法工委及其工作人員并非根據(jù)法律的授權撰寫的法律釋義、注釋,屬于學理解釋,而不是立法解釋E、從刑法解釋的任務方面,可以把刑法解釋分為法條含義解釋和刑事歸類兩大類F、形式解釋與實質(zhì)解釋的分類強調(diào)的是解釋結果對突破刑法字面意義的容忍可能性。這種解釋分類實在一定的歷史背景下提出來的,在現(xiàn)代社會承認并認真執(zhí)行罪刑法定原則的刑法制度中,尤其是在刑事立法機關對用刑法保護社會的要求能夠及時做出反應的制度中,形式解釋與實質(zhì)解釋的分類就會失去意義G、在不承認罪刑法定原則或者在刑事立法活動極其不活躍的時代中提出來的所謂實質(zhì)解釋,主要是為了證明公然或者曖昧的類推解釋和超出法條字面含義的擴大解釋所可能具有的合理性答案:A,B,C,D,E,F,G2、(5分)下列內(nèi)容中,屬于王世洲教授在《現(xiàn)代刑法學(總論)》中所界定的刑事立法解釋的有A、刑法第99條中對“以上”、“以下”和“以內(nèi)”的說明B、刑法分則中對“毒品”概念所作出的規(guī)定C、全國人大常委會“關于《中華人民共和國刑法》有關信用卡規(guī)定的解釋”中對信用卡所作的規(guī)定D、根據(jù)交通運輸法規(guī)對刑法第133條交通肇事罪中的概念和術語所作的解釋答案:A,B,C,D3、(5分)關于刑事立法解釋,王世洲教授指出A、刑事立法解釋是立法機關或者其有權代表對刑法條文作出的解釋B、刑事立法解釋作為刑法解釋的一種,僅僅是從其具有闡明刑法規(guī)范涵義的作用上來說時才是合適的C、從刑事立法解釋本身就是刑法解釋的對象來說,把刑事立法解釋稱為一種刑法解釋,在邏輯與界限上與其他刑法解釋的種類具有重大區(qū)別D、由于刑事立法解釋與刑法具有同等效力,因此把立法解釋放在受禁止類推限制的闡明刑法規(guī)范含義的刑法解釋范疇中是不夠恰當?shù)腅、刑事立法解釋本身就是法律,所以不必遵守禁止類推與禁止溯及既往的要求F、刑法立法解釋雖然可以突破原有條文字面含義的限制,但不可以增加原有條文完全沒有規(guī)定的新內(nèi)容G、我國立法起草部門的代表在制定刑法或者起草、修訂法律的說明中,曾經(jīng)對刑法的含義和理解作出過具有指導意義的解釋。但是,隨著我國法治建設的發(fā)展和刑事立法技術的提高,我國立法部門在起草、修訂刑法的說明中,已經(jīng)不再包含這種具有含義說明和指導執(zhí)行意義上的解釋了答案:A,B,C,D,G4、(5分)關于法條含義解釋和刑事歸類,王世洲教授認為A、法條含義解釋是說明一個刑法條文的含義,因而屬于刑法解釋;而刑事歸類是說明一些案件事實符合刑法條文的規(guī)定,因而不屬于刑法解釋B、法條含義解釋一般不是在具體案件的背景下完成的,但是,刑事歸類只能在具體案件中完成。也可以說,法條含義解釋一般是抽象的解釋,刑事歸類的任務一定是具體的解釋C、法條含義解釋可以由立法解釋、司法解釋和學理解釋進行,刑事歸類主要是由法官在刑事司法實踐中完成的D、明確刑事歸類作為一種刑法解釋,有利于強調(diào)法官在刑事審判中必須嚴格遵守“以事實為根據(jù)、以法律為準繩”的責任,把眼光放在有待適用的刑法條文和有待認定的案件事實上,對兩者進行反復比較之后才能得出正確的判斷和結論E、刑事司法實踐的核心工作,就是要確定一些案件事實是否可以“歸類”于一個刑法條文的規(guī)定。在這個歸類工作中,刑法條文是大前提,案件事實是小前提,司法判決(尤其是刑罰)是結論答案:B,C,D,E5、(5分)關于刑法解釋的界限,王世洲教授指出A、根據(jù)罪刑法定原則的要求,禁止類推是刑法解釋的原則性界限,因此,在解釋刑法條文時可以使用什么手段和不能使用什么手段,只能以不違反禁止類推為標準B、在現(xiàn)代刑法理論中,對于如何判讀刑法的明文規(guī)定,存在著主觀說和客觀說兩種觀點,但現(xiàn)代刑法學普遍支持將兩種觀點加以綜合的方法C、首先,以可能的口語語義作為解釋的界限,構成一個允許法官進行刑事歸類的框架;然后,由法官根據(jù)法律條文的文字意思、立法者的立法意圖和法律條文之間的系統(tǒng)性聯(lián)系,依據(jù)面臨的案件事實,對案件中需要解決的具體問題進行解釋。這種綜合的方法,比較符合罪刑法定原則和刑事司法實際工作的要求D、在可能的口語詞義這個框架內(nèi)進行解釋,能夠起到保障刑法預防犯罪和譴責違反禁止性規(guī)定行為的作用E、法官在法律文字規(guī)定的規(guī)則框架內(nèi)進行解釋時,需要根據(jù)案件事實在各種不同含義的可能性之間做出決定。這樣,在強調(diào)法官受法律規(guī)定約束的同時,也為法官的工作提供了必要的裁量范圍。這種裁量性解釋可以是擴展性的,即超出刑法條文可能的文字意思答案:A,B,C,D6、(5分)下列屬于刑法解釋的方法的是A、文法解釋,即文字解釋B、系統(tǒng)解釋C、刑事歸類D、立法解釋E、歷史解釋F、目的性解釋答案:A,B,E,F7、(5分)下列關于刑法解釋的說法恰當?shù)氖茿、擴張解釋與限制解釋只是解釋的結論,并非解釋的方法B、刑法解釋都圍繞刑法條文展開,因此都是文法解釋C、支持系統(tǒng)解釋的是法邏輯的一貫性和法秩序的統(tǒng)一性D、比較解釋與歷史解釋一樣,都是通過縱向比較進行解釋E、應在合憲的范圍內(nèi)對刑法條文作出合目的的解釋答案:A,C,E8、(5分)關于刑法解釋界限的遵守與解釋方法的運用,王世洲教授不贊同的有A、法條含義解釋與刑事歸類在解釋方向和解釋性質(zhì)上存在著重要區(qū)別,因此,對解釋界限的遵守和解釋方法的運用上,存在著一些值得注意的特點B、法條含義解釋既可以從規(guī)范出發(fā)又可以從具體案件事實出發(fā)C、刑事歸類是一種規(guī)范解釋,解決的是有關規(guī)定的含義問題,經(jīng)常可能具有創(chuàng)設規(guī)則甚至創(chuàng)設法律的性質(zhì)D、法條含義解釋對解釋界限的突破,表現(xiàn)在對具體案件事實的法律性質(zhì)和意義作出了錯誤的認定E、為了實現(xiàn)司法判決的前后一致性,在解釋方法上應當堅持使用某一種方法F、綜合的方法是最好的刑法解釋的方法,因為在法條含義解釋和刑事歸類中,要保持法律的完整性以及實現(xiàn)司法判決的前后一致性,都需要遵循更加準確、細致和復雜的規(guī)則答案:B,C,D,E

第四章刑法的適用范圍習題1、(5分)以下說法中正確的有A、根據(jù)罪刑法定原則的要求,刑法的適用范圍必須由國家使用法律加以規(guī)定B、刑法的適用范圍解決的是一個法庭在審理一種刑事案件時是否適用一個國家的刑法問題,經(jīng)常也被稱為刑法的管轄問題C、刑法的適用范圍與國家的主權以及海外利益的保護密切相關,因此,在現(xiàn)代刑法中處于重要的位置D、在確立刑法適用范圍時,地域以及人員是最早使用的標準。在現(xiàn)代社會中,時間、事項以及其他一些因素(例如聯(lián)合國安理會的決定)也已經(jīng)成為公認的或者可接受的標準答案:A,B,C,D2、(5分)以下說法中正確的有A、在現(xiàn)代刑法學中,關于刑法空間適用范圍的最重要原則是屬地原則、屬人原則、保護原則和普遍原則B、目前世界各國雖然都承認屬地原則是管轄的一項原則,但是在具體的法律實踐中,在優(yōu)先考慮犯罪行為發(fā)生地或者犯罪結果發(fā)生地時,在屬地原則的具體含義和內(nèi)容方面還可能發(fā)生一些發(fā)展與變化C、在當代打擊跨國犯罪和恐怖主義犯罪的斗爭中,被動國籍原則經(jīng)常與保護原則一起得到各國的主張D、目前在刑法學與國際法學中一般認為,以保護原則為基礎的管轄權,應當限制在威脅重要的國家利益的案件上,并且,在這種案件中適用保護原則時,也應當限制在國際法允許的范圍之內(nèi)E、作為普遍原則適用對象的那些犯罪,例如恐怖主義犯罪、危害人類罪、滅絕種族罪等等,具有極其嚴重的性質(zhì),因此必須保證在世界各地都可以對它們進行起訴和鎮(zhèn)壓。所以根據(jù)國際法,普遍原則的實施已經(jīng)不需要得到各國的明確同意了F、在現(xiàn)代刑法與國際法的理論中,普遍原則可以分為狹義概念和廣義概念。狹義普遍原則,指的是只有關押被告人的國家才能起訴這個被告人。廣義普遍原則指的是國家可以起訴被控實施特定犯罪的人,不管行為人的國籍是什么,犯罪實施的地點在哪里,被害人的國籍是什么,甚至不管被告人是否已經(jīng)被逮捕或者是否已經(jīng)受到法庭的審判。廣義的普遍原則得到了比較廣泛的贊同答案:A,B,C,D3、(5分)以下說法中正確的有A、我國刑法在空間適用范圍上采納的原則是:以屬地原則為基礎,以屬人原則、保護原則和普遍原則為補充B、香港和澳門雖然屬于我國領土,但是,在香港和澳門的犯罪不適用中國刑法C、我國民族自治地方目前尚沒有在刑法方面做出變通或者補充規(guī)定D、凡在中華人民共和國船舶或者航空器內(nèi)犯罪的,也適用我國刑法。犯罪的行為或者結果有一項發(fā)生在中華人民共和國國領域內(nèi)的,就認為是在中華人民共和國國領域內(nèi)犯罪答案:A,B,C,D4、(5分)目前我國刑法在貫徹屬人原則時A、以被動國籍原則也就是犯罪被害人的國籍作為原則來確定刑事管轄權B、以國家工作人員和軍人作為我國刑法的專屬管轄對象C、以最高刑三年有期徒刑作為對我國公民犯罪的前提性管轄條件D、對我國公民在領域外對我國的犯罪規(guī)定了“按照犯罪地的法律不受處罰的除外”的限制E、我國刑法在貫徹屬人原則方面的規(guī)定,強化我國公民對國家的忠誠,有利于維護國家的尊嚴與權益答案:B,C,E5、(5分)王世洲教授認為:由于我國刑事訴訟法中沒有缺席審判的規(guī)定,在司法實踐也沒有缺席審判的做法,因此,我國刑法貫徹的普遍原則實際上是狹義的普遍原則,也就是說,是只有在抓獲和關押被告人之后才行使的普遍原則答案:正確6、(5分)我國1997年刑法是1997年3月14日公布的,自1997年10月1日起施行答案:正確7、(5分)我國刑法不是在法律宣布失效的情況下失去效力的情況,例如,土地改革已經(jīng)完成,或者是由于新的法律代替了內(nèi)容相同的原有法律,按新法優(yōu)于舊法的原則,舊法自行失效。在現(xiàn)代法治社會中,這種失效方式也經(jīng)常使用答案:錯誤8、(5分)在現(xiàn)代社會中,從新原則通常僅僅在社會變革或者社會動蕩時制定的刑法中適用,以便發(fā)揮刑法穩(wěn)定社會和保護人民的功能。但是在現(xiàn)代法治社會中,尤其是在罪刑法定原則確定之后,從舊兼從輕原則就得到了普遍的運用答案:正確9、(5分)關于我國刑法在溯及力方面的規(guī)定,王世洲教授指出A、行為時的法律(包括1979年刑法、各種單行刑事法規(guī),在民事、經(jīng)濟、行政法律中“依照”、“比照”刑法有關條款追究刑事責任的法律條文等法律、法令和政策)不認為是犯罪的,不論現(xiàn)在我國刑法如何規(guī)定,都不能根據(jù)刑法追究其刑事責任B、行為時的法律認為是犯罪的,而我國刑法現(xiàn)在不認為是犯罪的,適用現(xiàn)在的我國刑法,不認為是犯罪C、行為時的法律認為是犯罪,我國刑法現(xiàn)在也認為是犯罪,并且是在刑法規(guī)定的追訴時效之內(nèi)的,按照當時的法律追究刑事責任,但是,如果現(xiàn)在的刑法規(guī)定處刑較輕的,適用現(xiàn)在的刑法D、我國刑法第12條中規(guī)定的“處刑較輕”,主要包含了刑法規(guī)定的法定刑較輕的刑罰,以及刑法對會導致較輕處刑的規(guī)定E、導致處刑較輕的制度一般也包括刑法中的程序性規(guī)定F、導致處刑較輕的制度一般不包括具體的刑罰執(zhí)行方法以及對原有規(guī)定的具體規(guī)定G、刑法的溯及力涉及的是一部法律能否擴展適用于該法律產(chǎn)生之前的行為,其效力的延展方向指向法律產(chǎn)生之前;法院判決的效力涉及的是一個判決作出之后在新法律面前能否繼續(xù)有效,其效力的延展方向指向法律產(chǎn)生之后答案:A,B,C,D,F,G10、(5分)以下說法中正確的有A、排除刑法適用的情形只能由法律規(guī)定,并且,經(jīng)常是由憲法規(guī)定的B、在堅持罪刑法定原則的刑法制度中,法律或者憲法規(guī)定排除刑法的適用,就意味著一個國家的刑法失去了對犯罪進行評判的權力,同時,這個國家的刑事司法制度也就失去了對犯罪進行管轄的權力C、我國現(xiàn)在憲法中規(guī)定了大赦和特赦D、我國刑法在第65條和第66條中規(guī)定的赦免,目前僅指特赦E、我國已經(jīng)實行過的赦免,僅僅是指排除刑罰執(zhí)行的赦免,不涉及排除起訴的赦免F、排除起訴的赦免如果適用于嚴重的國際犯罪,例如戰(zhàn)爭罪、滅絕種族罪等,還會與國際法上的規(guī)則相沖突。目前,國際法上普遍反對赦免嚴重的國際犯罪,甚至不承認各國對國際犯罪的赦免規(guī)定答案:A,B,D,E,F11、(5分)關于我國刑法中的時效,正確的說法有A、也稱追訴時效,指的是國家通過法律規(guī)定可以起訴一種特定犯罪的時間期限B、時效的法律效果是,在經(jīng)過法律規(guī)定的時間期限之后,對法律規(guī)定的犯罪就不再追究刑事責任,已經(jīng)追究的,應當撤銷案件、不起訴或者終止審理C、時效的根據(jù)主要有:定罪的必要性會隨著時間的推移而最終消失;證據(jù)的收集會隨著時間的流逝而變得非常困難;被害人與行為人的和解會隨著時間的推移而成為可能D、也稱行刑時效,指的是國家可以執(zhí)行刑罰的時間期限E、國際法中已經(jīng)有了對嚴重的國際犯罪不適用時效的規(guī)定答案:A,B,C,E12、(5分)2000年,某乙在公共汽車上持槍搶劫李某的提包,根據(jù)刑法第263條,法定刑幅度為“十年以上有期徒刑、無期徒刑或者死刑,并處罰金或者沒收財產(chǎn)”。根據(jù)我國刑法第87條的規(guī)定,關于對該行為追訴時效的說法,正確的是A、經(jīng)過15年不再追訴B、經(jīng)過20年不再追訴C、即使沒有出現(xiàn)時效中斷或延長事由,不管經(jīng)過多少年也都應當追訴D、如果沒有出現(xiàn)時效中斷或延長事由,20年以后認為必須追訴的,須報請最高人民檢察院核準答案:B,D13、(5分)關于追訴時效的計算,正確的說法有A、我國刑法第89條前半句規(guī)定了“追訴期限從犯罪之日起計算”。關于如何計算“犯罪之日”,在刑法學理論上有行為實施之日、結果出現(xiàn)之日、犯罪成立之日等不同觀點。因此,我國刑法在“犯罪之日”上的規(guī)定需要進一步明確B、王世洲教授認為,我國刑法第89條中的“犯罪之日”,應當以刑法規(guī)定的構成犯罪的行為實施完畢之日為基礎,以犯罪結果的出現(xiàn)之日為補充C、根據(jù)王世洲教授的觀點,我國刑法第384條挪用公款罪規(guī)定的“挪用公款數(shù)額較大、超過三個月未還的”,挪用日就是“犯罪之日”,不需要等到滿三個月時D、犯罪行為有連續(xù)或者繼續(xù)狀態(tài)的,從犯罪行為終了之日起計算追訴時效E、我國追訴時效的中斷與延長實行的是各罪單算的計算方法。這樣,在新罪較輕的情況下,就可能出現(xiàn)新罪的追訴時效已經(jīng)結束而不能被追究,而舊罪的追訴時效尚未結束仍然可以被追究的現(xiàn)象答案:A,B,D,E14、(5分)關于排除刑法適用的法定情形中的“禁止雙重危險”,以下說法恰當?shù)挠蠥、是指一個人不能為同一個罪行被審判兩次,也稱一事不再理原則B、禁止雙重危險在國際法上的地位還存在著爭論,盡管這是一個得到普遍承認的原則C、禁止雙重危險在排除刑法適用時是無條件的D、已經(jīng)審判有關犯罪的國家法院必須遵守有關公平審判的基本原則,并且是獨立、公正、勤勉盡責地進行了審判,不能是為了庇護被告人而在事實上進行的假審判E、有關罪行的審判所依據(jù)的事實,不能是為了有意避免國際犯罪的恥辱和含義而僅僅表示成一種“普通犯罪”(例如,謀殺罪),而不表示成國際犯罪(例如,滅絕種族罪)F、我國刑法第10條規(guī)定:“凡在中華人民共和國領域外犯罪,依照本法應當負刑事責任的,雖然經(jīng)過外國審判,仍然可以按照本法追究,但是在外國已經(jīng)受過刑罰處罰的,可以免除或者減輕處罰?!边@表明我國刑法已經(jīng)承認了禁止雙重危險G、我國刑法第10條的規(guī)定,堅持了國家主權原則,堅持了對在我國領域外犯罪的中國公民和外國人獨立適用我國刑法的立場。同時,也考慮了中外法律制度和處罰原則的差別,還保持了靈活性答案:A,B,D,E,G15、(5分)關于在我國刑法中的豁免,以下說法中錯誤的有A、在國內(nèi)法的范圍內(nèi),我國刑法在原則上是不承認豁免權的B、我國憲法第75條對全國人民代表大會的代表提供的會議發(fā)言不受法律追究權,是一種有限的功能性豁免。僅僅限于全國人大代表在全國人大會議上的發(fā)言與表決C、我國憲法第74條對全國人民代表大會的代表提供的未經(jīng)特別批準不受逮捕或者刑事審判權,是一種無限的個人性豁免,體現(xiàn)了我國刑法對人大代表的特別保護D、豁免沒有形成對我國刑法管轄的不恰當?shù)恼系K答案:C

第五章犯罪概念及犯罪構成概述習題1、(5分)以下說法中正確的有A、犯罪概念的任務是說明犯罪是什么。B、根據(jù)罪刑法定原則的要求,犯罪是什么的問題只能由國家通過法律加以規(guī)定。C、在現(xiàn)代刑法學中,犯罪的立法概念和司法概念是采用政治理論的方法進行定義得出的結論。D、運用政治理論對犯罪概念所進行的探討,說明的基本不是犯罪是什么的問題,而是為什么要規(guī)定犯罪的問題。答案:A,B,C,D2、(5分)關于犯罪的立法概念和司法概念,以下說法中正確的有A、在罪刑法定原則的規(guī)定下,對犯罪概念可以從法律制定之前與法律規(guī)定之后兩個方面分別加以說明。B、現(xiàn)代刑法學認為,在法律制定之前把某種行為稱為犯罪,最終目的是為了將這種行為規(guī)定為犯罪,這種犯罪稱為犯罪的立法概念。C、現(xiàn)代刑法學認為,在法律規(guī)定之后把某種行為稱為犯罪,最終目的是為了認定這些行為構成刑法規(guī)定的某種犯罪,這種犯罪稱為犯罪的司法概念。D、在刑事立法過程完成之前使用的犯罪概念,可以作為直接認定犯罪和適用刑罰的根據(jù)。E、法律制定之前的犯罪可以稱為犯罪的政治概念,法律規(guī)定之后的犯罪可以稱為犯罪的立法概念。答案:A,B,C3、(5分)關于犯罪的立法概念的特征,下列說法錯誤的是A、犯罪的社會危害性意味著只要存在著給社會造成危害的狀況就可以是犯罪。B、在階級對抗激烈的時代,社會危害性體現(xiàn)在刑法明文規(guī)定的刑事違法性之中。C、犯罪是具有社會危害性的行為。D、犯罪是一個社會和歷史的概念,是人類社會發(fā)展到一定階段的產(chǎn)物。E、犯罪概念體現(xiàn)的是國家意志,但最終要受社會物質(zhì)生活條件的制約。答案:A,B4、(5分)關于犯罪的司法概念,下列說法正確的有A、犯罪的一般概念對犯罪的具體概念有指導和限制作用,因此,犯罪的一般概念可以代替犯罪的具體概念。B、目前在我國,是否具有嚴重的社會危害性是罪與非罪之間的重要界限和是否適用刑罰的關鍵之點。這個要點,在我國刑法學中被稱為“起刑點”。C、在刑事司法實踐中認定一個具體犯罪,只能以刑法分則對具體犯罪的規(guī)定為依據(jù),只有在必要的情況下,才能根據(jù)犯罪的一般概念,認定某個行為不是犯罪。D、我國刑法分則還對各種犯罪作了具體、明確的規(guī)定。E、我國刑法第十三條規(guī)定的犯罪概念是犯罪的一般概念,為我國刑法提供了犯罪與非犯罪的總標準。答案:B,C,D,E5、(5分)通過明確行為的概念來說明犯罪的概念,是現(xiàn)代刑法學理論的傳統(tǒng)思路。答案:正確6、(5分)關于行為的概念與犯罪的概念,王世洲教授指出A、行為概念與犯罪概念是不同的兩個概念,但兩者之間有著重要的聯(lián)系。可以說,行為概念是說明犯罪歸屬的概念。B、犯罪概念是一種法律規(guī)定的概念,以規(guī)范的形式抽象地說明犯罪是什么;行為概念是一種事實概念,從實體的方面具體說明犯罪是什么。C、現(xiàn)代刑法學一般大致認為,行為是一種表明由人的意志支配或者至少是可以受意志支配的對外部世界有意義的事情。D、行為作為一種事實,本身處于被評價的過程之中,只有在人民法院經(jīng)過審理并且對有關事實作出有罪認定之后,行為才能成為犯罪。答案:A,B,C,D7、(5分)關于行為概念的意義,下列說法正確的是A、現(xiàn)代刑法學認為,行為概念是在認定犯罪時必須依靠的一個基礎概念,說明了行為人不管是積極去做還是消極不去做,只要是在自己意志的支配下,都有可能構成犯罪。B、在行為的基礎上,通過一步一步地明確行為的屬性,最終形成刑法所規(guī)定的犯罪行為。C、行為作為評價對象,其本身不是中性的,因為犯罪是一種具有社會危害性的行為。D、行為概念還具有區(qū)別作用,即在認定犯罪時,將不屬于行為的事物全部加以排除。答案:A,B,D8、(5分)根據(jù)現(xiàn)代刑法學對行為概念的理解,下列哪些事物不屬于刑法評價的范疇A、扳道工丁周日晚與朋友外出狂歡,致周一宿醉,火車開來時仍呼呼大睡。B、某甲一直對某乙懷恨在心,天天在心里默念,希望某乙能出車禍死去。C、某乙夢見自己遇到仇人B后用刀將其砍死。D、一野狗突然發(fā)狂,對路人A實施撕咬,造成A重傷。答案:B,C,D9、(5分)關于古典行為理論和目的行為理論,以下說法中正確的有A、古典行為理論認為,行為是由行為人的任意所造成的身體運動及其在外部世界中形成的結果。B、古典行為理論建立起了行為內(nèi)部的基本構造。根據(jù)這種理論,行為是由兩部分組成的:一方面是客觀要素,即由肌肉運動等身體活動;另一方面是主觀要素,即由神經(jīng)緊張等心理活動表現(xiàn)出來的故意和過失。C、古典行為理論是存在一定缺陷的。例如,該理論并不能將客觀的不作為納入進來。D、目的行為理論認為行為是有目的的活動。E、目的行為理論把人的主觀目的看成是行為的重要部分,不再單純地強調(diào)行為只是客觀的身體動靜。F、目的行為理論的缺陷主要在于不利于說明過失行為與不作為。答案:A,B,C,D,E,F10、(5分)某甲在水杯里放了毒藥,意圖殺死丙,讓完全不知情的某乙把水端給丙。丙因此中毒死亡。根據(jù)目的行為理論,某乙實施了刑法意義上的行為。答案:錯誤11、(5分)關于折衷行為理論,下列說法正確的是A、折衷行為理論是為了彌補古典行為理論和目的行為理論的缺陷而提出來的。根據(jù)該理論提出的行為概念主要有否定的行為概念、社會的行為概念和人格的行為概念。B、否定的行為概念以可避免性原則為基礎,主張如果一個行為人能夠避免一個結果的發(fā)生,并且法律也要求他避免這個結果的發(fā)生,那么,只要他不避免而使這個結果發(fā)生的,行為人就實施了刑法意義上的行為。C、社會的行為概念以“社會重大意義”為基礎,認為行為是由人的意志控制或者可以控制的具有社會重大意義的各種舉止。D、人格的行為概念認為,行為是應當看作人格表現(xiàn)的一切。E、各種折衷行為理論盡管都從各自的角度對克服古典行為概念和目的行為概念的缺陷作出努力,但是各種折衷行為理論也存在著各自的缺陷。答案:A,B,C,D,E12、(5分)王世洲教授指出,現(xiàn)代刑法學在行為理論的探索所得出的比較清晰的結論是A、行為是從事實、實在或者存在等自然方面說明犯罪是什么的。各種行為概念都同意,行為是一種人的存在形式,可以從事實方面對犯罪是什么予以完整地說明。B、行為是一個有著內(nèi)在結構的整體?,F(xiàn)代刑法學已經(jīng)揭示出,行為具有不法和罪責的構造結構。不法是關于犯罪應當為刑法所否定的錯誤屬性的全部表現(xiàn);罪責是行為人能夠不這樣行為卻為之的可譴責性。C、行為理論的發(fā)展表現(xiàn)出行為從實體性向規(guī)范性發(fā)展的趨勢。在社會行為尤其是人格行為的概念中,“社會重要性”尤其是“人格表現(xiàn)”的要求,更使得一切事實和情節(jié),只要能夠作為認定不法和罪責的基礎,就有可能屬于行為的范疇。D、行為概念從實體走向規(guī)范,不僅僅是刑法科學發(fā)展的結果,更是刑事司法實踐發(fā)展的結果,有著歷史的必然性和刑法科學發(fā)展的必然性。答案:B,C,D13、(5分)關于三階段犯罪構造理論,以下說法正確的是A、根據(jù)三階段犯罪構造理論,犯罪是一種符合行為構成的、違法的、有罪責的行為。B、三階段犯罪構造理論主要是在日本刑法中發(fā)展起來的。這種理論在世界上有廣泛的影響,也是目前我國刑法學界特別重視學習的對象。C、行為構成是指一個行為必須是在刑法中有具體規(guī)定的,只有符合行為構成,一個行為才有可能成為犯罪。D、違法性是指一個符合行為構成的行為還必須具有違反刑法禁止或者要求的性質(zhì),不具有正確性或者正當性。E、罪責是三階段犯罪構造的最后一個階段,指的是符合行為構成和違法性的行為必須是“可受譴責的”。答案:A,C,D,E14、(5分)關于四要件犯罪構造理論,下列說法恰當?shù)挠蠥、四要件犯罪構造理論,也稱為犯罪構成理論,主要是在前蘇聯(lián)刑法理論中發(fā)展起來的。B、我國刑法理論一般認為:犯罪構成是指我國刑法規(guī)定的某種行為構成犯罪所必須具備的主觀要件和客觀要件的總和。C、四要件犯罪構成理論是在罪刑法定原則尚未確立的年代和在主張社會危害性是犯罪的本質(zhì)特征的理論基礎上產(chǎn)生的,因而歷史進步意義不大。D、可以將四要件犯罪構成的要素與正當化事由和免責根據(jù)一起考慮,作為犯罪成立的完整構造,從而實現(xiàn)理論的進步。答案:A,B,D15、(5分)縱觀目前世界刑法學理論中提出的主要犯罪構造理論,現(xiàn)代刑法學基本可以得出以下基本結論A、現(xiàn)代犯罪構造理論是在罪刑法定原則的基礎上形成與發(fā)展起來的,并且反過來也支持著罪刑法定原則的貫徹。B、現(xiàn)代犯罪構造理論是一個有著嚴謹內(nèi)在邏輯關系的完整整體?,F(xiàn)代刑法學與刑事實踐的發(fā)展表明,完整的犯罪構造理論對于準確的刑法保護具有重要的保障作用。C、現(xiàn)代刑法學理論已經(jīng)普遍同意,犯罪的成立不僅需要包含刑法對具體犯罪所規(guī)定的全部要素或者條件,而且需要不包括法律允許的排除犯罪成立條件的因素或情況。D、現(xiàn)代犯罪構造理論已經(jīng)比較完善,基本能夠適應司法實踐認定犯罪的需要,繼續(xù)發(fā)展的空間不大。E、犯罪構造涉及犯罪的成立,涉及到生命、自由、財產(chǎn)的喪失,不僅需要謹慎,更需要公正。答案:A,B,C,E16、(5分)以下說法中正確的有:A、從詞源上說,現(xiàn)代刑法學中的犯罪構成這個詞直接來源于德文中的Tatbestand這個詞。這個德文詞的原意是法定行為的存在狀態(tài)。B、現(xiàn)代刑法學普遍認為,在犯罪構成的要素或者條件得到滿足之后,還必須具有違法性和罪責,或者排除正當化和免責,或者不存在可以為法庭和社會所接受的各種辯護,才能最終認定犯罪。C、《現(xiàn)代刑法學》一書區(qū)分了(狹義的)犯罪構成和犯罪成立兩個概念。D、“犯罪構成是承擔刑事責任的前提”中的“犯罪構成”是廣義的犯罪構成概念。E、《現(xiàn)代刑法學》一書,在沒有特別說明的情況下,使用的是狹義的犯罪構成概念,即犯罪構成僅僅說明了犯罪成立的第一步條件(構成犯罪必須具備的全部要素或者條件)得到了滿足,犯罪還不一定成立,犯罪成立只有在不存在排除違法性與罪責的情形之后才能最終完成。F、王世洲教授指出,犯罪的成立不僅需要狹義犯罪構成的齊備,而且還需要不具有(廣義犯罪構成所包含的)排除違法性與罪責的情形。答案:A,B,C,E,F17、(5分)王世洲教授認為,在目前,可以將三階段犯罪構造理論中的Tatbestand(法定行為的存在狀態(tài))翻譯為“行為構成”,以強調(diào)僅僅符合行為構成還不一定是“犯罪”。答案:正確18、(5分)以下說法中正確的有:A、在德國,罪刑法定原則是在20世紀初期才得到了承認。B、罪刑法定原則是犯罪成立時講究規(guī)格和標準的基礎,也可以說,只有在罪刑法定的要求下,犯罪成立的條件才會逐漸發(fā)展起來。C、現(xiàn)代刑法學意義上的犯罪構成概念是伴隨著罪刑法定原則的確立而逐步明確起來的。即使當罪刑法定原則在刑法中被確立之后,這個原則的鞏固與貫徹也經(jīng)歷了一個過程。D、19世紀末期,德國刑法學者李斯特最早對犯罪構成理論進行了比較完整的總結,他一方面把刑法規(guī)定的表明法定行為存在狀態(tài)的客觀部分稱為行為構成,另一方面把適用刑罰所要求的表明內(nèi)在心理過程的主觀部分稱為罪責。E、在20世紀初期,以對罪刑法定原則的不同態(tài)度為標志,犯罪構成理論的發(fā)展形成了兩個模式。其中,以德國刑法理論為代表明確主張罪刑法定原則的理論;以前蘇聯(lián)刑法理論為代表的刑法理論不明確主張罪刑法定原則。答案:B,C,E19、(5分)四要件犯罪構成理論在社會危害性理論的支持下,可以直接或者間接地支持犯罪的實質(zhì)概念,并直接地用于認定犯罪的成立。這種理論在法制尚不完備時期的犯罪認定提供了一個時代性的保障基礎,但嚴格來說是不符合罪刑法定標準的。該說法:答案:正確20、(5分)以下說法中正確的有:A、為了防止司法專橫,早期的犯罪構成理論把成立犯罪的條件分為客觀的和主觀的。其中,行為構成僅僅是客觀的,也就是可以通過科學驗證加以證實的那些部分,行為人的心理狀態(tài)屬于主觀的罪責,也就是無法通過科學驗證而只能在相當程度上依賴法官推斷的部分。B、行為構成理論的純客觀性在與正當防衛(wèi)有關的案件中受到極大的挑戰(zhàn),因為在這種案件中,行為人是否具有防衛(wèi)意圖是決定犯罪是否成立的關鍵因素。C、在目的行為理論確立之后,主觀性行為構成特征獲得了承認,從此,行為構成就從一個純客觀性的概念,發(fā)展成了一個主客觀統(tǒng)一的概念。D、在刑法規(guī)定中,明顯存在著大量需要理解之后才能得到確定的規(guī)范性行為構成特征?!叭恕钡纳鼞攺氖裁磿r候算起?胎兒算人嗎?類似問題的提出,表明在純粹的描述性特征的邊緣部分,也廣泛出現(xiàn)了需要法官評價的問題。E、規(guī)范性行為構成特征的承認,使得行為構成的無價值性被一般地放棄了。在第二次世界大戰(zhàn)爆發(fā)之前,在新康德主義哲學思想主張與價值相聯(lián)系的思考方式的支持下,行為構成更發(fā)展成一種由價值因素與事實因素相互纏繞組成的規(guī)范性概念。答案:A,B,C,D,E21、(5分)以下說法中正確的有:A、早期被稱為“犯罪構成”的“法定行為的存在狀態(tài)”,后來在刑法實踐發(fā)展的推動下,逐步發(fā)展為一種主客觀相統(tǒng)一、價值因素與事實因素相互纏繞的概念。在這種情況下,犯罪構成自身就面臨著其自身發(fā)展史上的第一次分離與組合。B、在行為構成的純客觀性與無價值性的認識被放棄之后,原來嚴格分離的犯罪構成客觀要素與主觀要素,原來不得混淆的事實判斷與價值判斷,現(xiàn)在變成主客觀要素難以絕對分清、價值因素與事實因素經(jīng)常并存的情況。原來根據(jù)罪刑法定原則分別列明的各種成立犯罪的要素與條件,現(xiàn)在就明顯出現(xiàn)了容易“一有俱有”或者“一無俱無”的危險局面。C、犯罪構成內(nèi)部結構的重組,經(jīng)歷了長期政治與學術的斗爭。D、犯罪構成理論在經(jīng)歷了第一次分離與組合后逐漸形成的比較穩(wěn)定的狀況中,行為構成的概念改變了,不再僅僅表示犯罪構成的客觀方面,而是成為一個主客觀統(tǒng)一的概念。E、犯罪構成理論在經(jīng)歷了第一次分離與組合后逐漸形成的比較穩(wěn)定的狀況中,不法的概念發(fā)展了,成為完整說明行為構成是不具有排除違法性情況的一種狀態(tài)。F、犯罪構成理論在經(jīng)歷了第一次分離與組合后逐漸形成的比較穩(wěn)定的狀況中,罪責的概念改變了。由于原本在這個概念下包括的主觀心理狀態(tài)被行為構成“統(tǒng)一”了,因此,罪責也成為一個先是通過排除罪責能力后是通過排除刑罰需要性來否定犯罪成立的概念。G、犯罪構成的第一次重組,鞏固了罪刑法定原則的安全性。保留了原有的根據(jù)罪刑法定原則發(fā)展出來的各種構成犯罪的條件,比較可靠地解決了司法實踐中各種法定要素“一有俱有”、“一無俱無”而導致的形同虛設的問題。答案:A,B,C,D,E,F,G22、(5分)在犯罪構成各種要素或者條件進行第一次重組之后,目前,現(xiàn)代刑法學又在醞釀著第二次重組。問題集中在調(diào)整行為構成與違法性的關系上。在新創(chuàng)設的“總的行為構成”或者“不法”的概念中,行為構成與違法性的區(qū)別將會消除。該說法:答案:錯誤23、(5分)犯罪構成從狹義概念向廣義概念的發(fā)展,不僅是刑法科學的發(fā)展,而且也是刑事司法實踐的發(fā)展?,F(xiàn)代刑法學對有關概念之間的區(qū)別及其意義的說明,推動與保障著刑事司法實踐沿著正義、理性、人道的方向不斷前進。該說法:答案:正確24、(5分)以下說法中正確的有:A、由于極左思想的影響,在1957年反右以后相當長的一段時間里,犯罪構成理論在中國被認為是“資產(chǎn)階級”的東西而成為刑法學的“禁區(qū)”。B、我國的犯罪構成理論雖然是在不明確承認罪刑法定原則的時代中建立的,但卻是以建立和堅持罪刑法定原則為目標的。C、我國犯罪構成理論強調(diào)主客觀統(tǒng)一,主要是為了反對只根據(jù)客觀危害而不考慮主觀罪過的“客觀歸罪”,同時反對只根據(jù)主觀罪過而不考慮實際危害的“主觀歸罪”。D、我國的犯罪構成概念中還不包括正當防衛(wèi)與緊急避險等排除違法性根據(jù)的概念,因此,基本上是屬于狹義的犯罪構成概念。E、我國的犯罪構成概念正處在從狹義概念向廣義概念發(fā)展的進程中,即逐步接受:犯罪不應當在犯罪構成要素齊備時成立,而應當在犯罪構成要素齊備并且不存在排除違法性與排除罪責的情況下成立,F(xiàn)、王世洲教授認為:我國刑法學中的犯罪構成概念,對于新中國的刑法建設一直是起著積極的推動作用的。在追求與建立罪刑法定原則的過程中,我國的刑法學理論以及犯罪構成理論,對于我國社會主義法治建設的進步,作出了重大的貢獻,目前也沒有進行改革的必要。G、王世洲教授指出:我國的傳統(tǒng)的劃分為主客觀方面的犯罪構成理論,存在的重要問題有:犯罪構成各個要件嚴重存在著“一有俱有、一無俱無”的問題;在犯罪客體中強調(diào)被犯罪侵害的受刑法保護的社會主義社會關系,將本應在法定條件滿足之后才進行的違法性判斷,作為第一要件而提前到全部要件的檢驗之前加以確定。這些問題對于我國貫徹罪刑法定原則會產(chǎn)生不利的影響。答案:A,B,C,D,E,G25、(5分)王世洲教授認為,我國主要是圍繞著取消犯罪客體進行的犯罪構成理論的改革思路,之所以沒有取得成功,從根本上說,是由于我國刑法確立罪刑法定原則的時間還不長,對刑法概念的精確性要求還不高,再加上社會要求的法律保護等級還不夠高,刑法對社會穩(wěn)定和社會發(fā)展的貢獻還不夠大等原因造成的。答案:正確26、(5分)王世洲教授認為,我國犯罪構成理論應當隨著我國社會主義法治的發(fā)展而不斷改革,拒絕改革必將使我國刑法難以承擔我國法治發(fā)展提出的要求,為了確保改革的成功,應當完全拋棄現(xiàn)有的犯罪構成理論而另起爐灶。答案:錯誤

第六章犯罪構成的客觀要件習題1、(5分)關于犯罪構成的客觀要件,下列說法錯誤的是:A、從語言的基本含義上說,客觀一般是指不依賴于人的意識而存在的物質(zhì)世界,或者作為人的認識對象的事物的本來面目。B、主觀與客觀相對,從語言的基本含義上,一般是指人的意識或者精神。C、刑法學是從構成犯罪的角度使用客觀與主觀的概念的,也就是在刑法規(guī)定的構成犯罪的特征意義上使用的。D、對于司法人員來說,犯罪的一切要素或者條件都是不依賴于他的意識而存在的,都是客觀的。E、王世洲教授指出,我國犯罪構成中的客觀要件和主觀要件與行為構成中的客觀特征與主觀特征,在其本身的含義存在著重大的區(qū)別。F、現(xiàn)代刑法學的發(fā)展表明,犯罪的最終成立,不僅必須具備狹義的犯罪構成,而且必須具備違法性與罪責。因此,犯罪構成的客觀要件以及主觀要件,都僅僅是判斷犯罪是否成立的前提條件中的兩個要素。答案:E2、(5分)下列關于犯罪客體的說法正確的是:A、犯罪客體是指刑法所保護的、而為犯罪行為所侵害的社會主義社會關系。B、犯罪客體不論是物質(zhì)性的還是非物質(zhì)性的,都是客觀存在的。C、王世洲教授指出,由于我國刑法中的犯罪客體強調(diào)“刑法所保護的”這個條件,因此犯罪客體與法益這兩個概念之間也就不存在很多重大區(qū)別了。D、犯罪客體全部是物質(zhì)性的,單純的精神利益不受刑法保護。答案:A,B,C3、(5分)關于犯罪客體,下列說法正確的是:A、同類客體也就是具體犯罪直接侵害的客體,即刑法所保護的社會主義社會關系的具體部分。B、犯罪客體對罪與非罪、此罪與彼罪的區(qū)分具有重要意義。C、犯罪客體在區(qū)分罪與非罪時,實際上是客觀描述、屬性評價、違法性評價、立法意義的綜合,在認識犯罪客體的這一意義時要注意區(qū)分使用,不能將多種作用籠統(tǒng)地加以談論,否則在認定犯罪時就容易產(chǎn)生先入為主以及混淆司法問題與立法問題等不利于罪刑法定原則的弊病。D、從我國的刑法規(guī)定上看,犯罪客體只能與其他要件一起顯示出來,不能單獨存在。E、簡單客體,又稱單一客體,是指一種犯罪直接侵犯的客體中只包括了一種具體的社會關系。例如,非法狩獵罪直接侵犯的是國家的野生動物資源管理制度。F、復雜客體是指一種犯罪直接侵犯的客體中包括了兩種以上的具體社會關系。例如,刑訊逼供罪不僅侵犯了公民的人身權利,而且危害了司法機關的正常活動。答案:B,C,D,E,F4、(5分)關于犯罪對象,下列說法錯誤的是:A、犯罪對象是危害社會行為所直接作用的物或者人。B、在具體犯罪成立時,犯罪對象一定會受到侵害。C、犯罪對象在不同的場合會表現(xiàn)為不同的犯罪客體。D、犯罪對象是任何犯罪都必須具備的要素。E、不同的犯罪對象在一定的場合也可能表現(xiàn)為相同的犯罪客體。答案:B,D5、(5分)關于犯罪客觀方面,下列說法正確的有:A、犯罪客觀方面是指刑法規(guī)定的構成犯罪在客觀活動方面所必須具備的條件。B、犯罪構成理論認為,犯罪客觀方面與犯罪客體有著緊密的聯(lián)系,犯罪客觀方面說明的是犯罪客體在什么條件下,通過什么樣的行為受到侵害,并且造成什么樣的危害結果。C、犯罪客體與犯罪客觀方面共同組成犯罪構成的客觀基礎,由刑法規(guī)定,共同說明構成犯罪在客觀上所需要的條件。D、在犯罪客觀方面的要素與條件中,有些是各種犯罪構成都必需具備的,這就是所謂的必要要件,一般認為包括危害行為、危害結果、以及危害行為與危害結果之間的因果關系。E、在犯罪客觀方面的要素與條件中,有些不是各種犯罪構成都必需具備的,這就是所謂的選擇要件。選擇要件在法律有特別規(guī)定時就成為特定犯罪中的必要要件,例如,犯罪的時間、地點、方法等。答案:A,B,C,D,E6、(5分)關于犯罪客觀方面的特征,王世洲教授認為:A、經(jīng)過發(fā)展,在現(xiàn)代刑法學理論中,犯罪客觀方面已經(jīng)不再是一個純客觀的要件,而是主客觀統(tǒng)一的要件。B、刑法中所說的危害行為指的是表現(xiàn)人的犯罪心理態(tài)度、為刑法所禁止的危害社會的行為。僅僅在客觀上造成了危害結果,但不是在自己的心理支配下進行的行為,只能屬于無意識的行為,不是刑法意義上的危害行為。C、在犯罪客觀方面中,雖然存在著很多描述性行為構成特征,但是,犯罪客觀方面作為一個整體,仍然總的屬于一個規(guī)范性行為構成特征。D、犯罪構成理論一般都同意,犯罪構成中的危害社會的行為,必須具備刑法分則規(guī)定的某種具體表現(xiàn)形式,如搶劫行為、傷害行為等。E、犯罪構成理論一般也同意,犯罪客觀方面對于正確分析和認定犯罪的主觀方面也有重要意義,犯罪客觀方面是行為人犯罪主觀要件在客觀上的外在表現(xiàn)。答案:A,B,C,D,E7、(5分)關于危害行為與危害結果,下列說法正確的是:A、如果將危害結果理解為一種實際損害結果,危害結果就成為所有犯罪構成都必須具備的要件。B、危害行為與危害結果是犯罪構成理論對犯罪客觀方面內(nèi)部結構的重要說明。C、根據(jù)罪刑法定原則,危害行為和危害結果都必須是刑法加以規(guī)定的,并且都是處于犯罪構成之中的,因此,危害行為也可以稱為法定行為或者構成行為,危害結果也可以稱為法定結果或者構成結果。D、現(xiàn)代刑法是一種行為刑法,從危害行為的方式、手段方面規(guī)定適用刑罰的條件,是刑法條文對犯罪構成條件進行說明的主要方式。因此,刑法條文對危害結果的規(guī)定,在現(xiàn)代刑法學中就顯得不是特別重要。答案:B,C8、(5分)關于危害結果和危害行為的意義,下列說法正確的有:A、過失犯罪的成立要求有嚴重的物質(zhì)性危害結果的出現(xiàn)。B、在故意犯罪中,發(fā)生嚴重物質(zhì)性危害結果的可能性,是構成一些犯罪的必要條件。C、在一部分故意犯罪中,嚴重的物質(zhì)性危害結果的發(fā)生,是從重判處刑罰的條件。D、在刑法要求法定結果的故意犯罪中,法定結果沒有出現(xiàn)的,是未遂。E、在現(xiàn)代刑法中,不存在沒有危害行為的危害結果。F、危害結果對刑罰的需要性能夠發(fā)揮重要的影響。例如,在那些真的“什么也沒有發(fā)生”的案件中,結果對于說明行為的確沒有侵害什么,或者對于說明行為的侵害非常輕微以至于可以不進行刑事處罰,具有重要的意義。G、在危險犯罪的情況下,有關法定行為的特征就表明了嚴重威脅社會關系或者法益的結果。答案:A,B,C,D,E,F,G9、(5分)下列犯罪中不要求物質(zhì)性危害結果的是:A、侵占罪;B、故意傷害罪;C、危險駕駛罪;D、故意殺人罪。答案:C10、(5分)下列有關侵害犯罪、危險犯罪下列說法正確的是:A、侵害犯罪與危險犯罪的區(qū)別在于結果的種類不同。B、只有侵害犯罪有結果,危險犯罪沒有任何結果。C、在危險犯罪中危害行為具有危險性,而刑法所保護的利益并未陷入危險。D、雖然實施了危害行為,但并未對法益造成任何客觀損害的不構成犯罪。答案:A11、(5分)下列犯罪不屬于持續(xù)犯罪的是:A、非法侵入住宅罪B、非法拘禁罪C、故意傷害罪D、綁架罪答案:C12、(5分)關于持續(xù)犯罪與狀態(tài)犯罪,下列說法正確的是:A、持續(xù)犯罪是指那些不因危害行為的完成而結束的犯罪,行為人通過持續(xù)的犯罪意志維持著由他已經(jīng)實施的危害行為。B、狀態(tài)犯罪是指那些在行為構成造成一種確定的狀態(tài)(通常就是危害結果)之后而結束的犯罪。C、持續(xù)犯罪與狀態(tài)犯罪的區(qū)別,主要在于危害行為是否具有持續(xù)性。D、在狀態(tài)犯罪的情況下,不是危害行為在持續(xù),而只是危害結果存在著。E、持續(xù)犯罪與狀態(tài)犯罪的分類對于時效的計算和共同犯罪的考察具有重要的意義。F、在持續(xù)犯罪的情況下,危害行為雖然已經(jīng)完成,但是還在持續(xù)著。答案:A,B,C,D13、(5分)關于犯罪的其他重要分類,下列說法恰當?shù)氖牵篈、根據(jù)罪刑法定原則明確性的要求,刑法條文應當全面詳盡地規(guī)定構成犯罪在各方面的特征,從而形成“封閉的”、完整表現(xiàn)不法類型的犯罪構成。B、在一些犯罪構成中,需要在確定一些特別的要素是否存在之后才能查明這種犯罪構成是否能夠成立,這些犯罪構成被稱為開放的犯罪構成。C、簡單犯罪僅僅侵犯一個犯罪客體或者一個法益,組合犯罪侵犯的是多個犯罪客體或者多個法益。D、一動作犯罪是指一次身體動靜就可以滿足一個犯罪構成對危害行為的要求;多動作犯罪是指必須有兩個或者更多的身體動靜狀態(tài)才能滿足一個犯罪構成對危害行為的要求。E、基本犯罪是指刑法分則對具體犯罪構成條件所做的基本規(guī)定。F、結果加重犯罪與結果減輕犯罪都是相對于基本犯罪來說的。結果加重犯罪是指在這個基礎上發(fā)生了更加嚴重的結果,因而應當判處更重刑罰的情況。在犯罪發(fā)生較輕結果時可以判處較輕刑罰的,就是結果減輕犯罪。答案:A,B,C,D14、(5分)關于不作為,下列說法不正確的是:A、不作為是人的一種消極行為。B、王世洲教授指出,在我國刑法條文中,行為要么是以作為、要么是以不作為的形式來規(guī)定的。C、不作為的情況下行為人的肌肉和神經(jīng)活動甚至有可能處于靜止狀態(tài)。D、我國刑法中并未直接規(guī)定不作為犯罪。答案:B,D15、(5分)下列行為不屬于不作為的是:A、在值班時間擅自離崗與朋友前往酒吧,致使安全隱患未及時消除引發(fā)火災。B、在朋友家中作客,將朋友的珍貴玉器順手拿走藏于自己家中。C、父母將剛出生的畸形兒深夜從醫(yī)院帶到民政局門口,該嬰兒在天亮被路人發(fā)現(xiàn)時已被凍死。D、有人落水,負有施救義務的人拒絕施救,導致落水者溺水身亡。答案:B,C16、(5分)關于純正不作為與不純正不作為,以下說法正確的是:A、根據(jù)刑法的規(guī)定,可以把不作為分成純正的不作為與不純正的不作為。B、純正不作為是指那些根據(jù)刑法規(guī)定只能由行為人以不作為形式來實施的危害行為。C、不純正不作為是指那些根據(jù)刑法規(guī)定既可以由行為人以不作為來實施,也可以以作為形式來實施的危害行為。D、現(xiàn)代刑法學認為,作為與不作為的區(qū)分不可能單純地根據(jù)經(jīng)驗解決,而是一個價值評價問題。E、對不作為的考察與判斷,都以兩個條件為前提:第一,危害結果已經(jīng)發(fā)生;第二,不存在行為不能的情況。答案:A,B,C,D17、(5分)下列犯罪不能以作為方式實施的是:A、遺棄罪B、過失致人死亡C、放火罪D、故意毀壞財物罪答案:A18、(5分)關于不作為與作為,下列說法正確的是:A、在純正不作為的情況下,對不作為的追究正好就是符合罪刑法定原則的。B、由于刑法是以作為形式為標準規(guī)定犯罪行為的,在不純正不作為的情況下如何追究才不違反罪刑法定原則,就會成為非常重要的問題。C、在不作為犯罪的產(chǎn)生階段,明確了追究不作為的根據(jù)是法律義務。D、隨著刑法理論的發(fā)展,在緊密生活共同體中彼此聯(lián)系在一起的人們之間應當彼此照料身體和生活的那種風俗性義務,也被承認為追究不純正不作為的根據(jù)。E、現(xiàn)代刑法學認為,不純正的不作為只有在等同于作為時,才應當受到刑罰懲罰。答案:A,B,D19、(5分)關于作為與不作為的等同標準,現(xiàn)代刑法學認為:A、在1960年之后,“保證人地位”的理論就逐漸成為刑法學的主導理論,并且逐漸根據(jù)保證義務的不同,形成了保護性保證人和監(jiān)護性保證人兩大類。B、“保證人地位”的理論是在“法律義務”理論基礎上對不作為責任的進一步限制。C、保護性保證人的特點是對防止自己身旁的法益遭受危險負有義務。D、監(jiān)護性保證人的特點是防止自己看護的危險源對他人或者社會造成危害。E、“結果之原因的控制理論”認為,行為人不為處于自己控制(保護、監(jiān)管、庇護)之下的被害人提供保護而導致結果發(fā)生的,是應當受到刑罰懲罰的。因此,“對結果之原因的控制”可以作為所有保證人地位的標志。F、不作為犯罪是一種義務性犯罪,但特殊的情況是義務沖突。義務沖突是指行為人同時面臨兩種以上的行為義務,在事實上只能以犧牲其中一種義務的方式才能滿足另一種義務的情況。G、關于義務沖突,通常使用正當化或者免責的理論進行說明。一般認為,使用正當化的理論比較合適。答案:A,B,C,D20、(5分)下列不作為無法被正當化的是:A、夜間人手不足,醫(yī)生查看傷情后先搶救肇事司機,致被撞車輛司機未得到及時救治死亡。B、同居十年的女友和母親同時落入湍急的河水中,只救助離自己近的女友,母親未能獲救。C、國防部長之子遭恐怖分子綁架,為了避免自己的兒子受到恐怖分子的殺害,未及時作出對策性指示而導致大量人員傷亡。D、發(fā)生火災后重男輕女的父親沖入火場救出幼子,而其三個姐姐未能獲救。答案:C21、(5分)關于因果關系與歸責關系,下列說法恰當?shù)挠校篈、因果關系是指不同現(xiàn)象之間引起與被引起的關系。在刑法學中,也就是查明危害社會的行為與危害結果之間的引起與被引起關系,就能夠成為行為人承擔刑事責任的客觀基礎。B、在刑法上的因果關系確立之后,犯罪的完全構成還有賴于主觀方面要件的滿足,犯罪的完全成立還取決于是否存在正當化與免責的情況。C、現(xiàn)代刑法學中,歸責關系是指危害行為與可歸責于它的結果之間符合法律規(guī)定的關系。D、現(xiàn)代刑法學認為,沒有因果關系就沒有歸責關系,但有因果關系也不一定就有歸責關系,因果關系是歸責關系的最大邊界。答案:A,B,C,D22、(5分)下列制度或理論并非關于將結果向行為歸屬的是:A、構成要件錯誤理論B、保辜制度C、客觀歸責理論D、一年零一天規(guī)則答案:A23、(5分)因果關系與歸責關系的種類包括:A、適當理論B、等值因果關系C、必然因果關系D、符合法則理論答案:A,B,C,D24、(5分)關于必然因果關系的理論,下列說法恰當?shù)氖牵篈、必然因果關系強調(diào)因果關系的客觀性,認為刑法因果關系是客觀存在的,不以人們的主觀意志為轉移。B、必然因果關系是日本刑法理論采用的因果關系理論。C、必然因果關系強調(diào)因果關系的必然性,認為在各種現(xiàn)象多種多樣的聯(lián)系中,只有當危害行為與危害結果之間存在著內(nèi)在的、必然的因果關系時,才能成為刑事責任的客觀基礎。D、必然因果關系承認刑法因果關系是歸責的產(chǎn)物。答案:A,C25、(5分)關于等值因果關系、適當理論和符合法則的理論,下列說法正確的是:A、等值因果關系也稱條件因果關系。這種理論認為,導致一個結果的各種條件,在這個結果沒有被取消就不能想象這些條件不存在時,都應當看成是原因。B、符合法則理論認為,一個行為與一種在其之后發(fā)生于外部世界的變化,只有在根據(jù)我們所知道的自然法則必然地聯(lián)系在一起,并且,這種變化表現(xiàn)為符合行為構成的結果時,才能成為原因。C、適當理論也稱意義重大理論。該理論認為,當一個條件以不是不重要的方式提高了結果出現(xiàn)的可能性時,這個條件就是適當?shù)?。D、在適當理論的立場方面,現(xiàn)代刑法學普遍主張所謂的客觀和事后預測的立場。這種觀點要求,法官必須在事后處于一個行為被評價之前的客觀觀察者的立場上,運用一個有關交往圈子里理智的自然人的知識,加上行為人的特殊專門知識,來進行判斷。E、適當理論其實是一種歸責理論,而不再是一種因果理論,因為這個理論關心的是哪一些情節(jié)在法律上是有意義的并且是能夠向?qū)嵤┰撔袨榈娜藲w責的。答案:A,B,C,D26、(5分)等值理論無法解決以下因果關系:A、反常型因果過程B、累積型因果過程C、選擇型因果過程D、假定型因果過程E、超越型因果關系答案:A,B,C,D27、(5分)關于事實原因與接近原因理論,現(xiàn)代刑法學認為:A、這種因果關系理論由事實原因與接近原因組成,只有在兩種原因都得到確立之后,才能使行為人承擔刑事責任。B、事實原因的要求與等值理論的要求相似,要接受“要不是”檢驗,即如果要不是被告人的行為,當時就不會產(chǎn)生那個結果,那么,被告人的行為就是原因。C、在事實原因的基礎上,還需要判斷行為人的行為是否構成接近原因。接近原因也稱為法定原因或者近因,是在遵循常識、道德和正義觀念等政策性考慮的基礎上選擇出來的。D、在事實原因部分,在“要不是”檢驗的基礎上,最基本的構成要求還有兩條:第一,事實原因應當是實質(zhì)因素;第二,加速結果發(fā)生的行為也是事實原因。E、在接近原因部分,需要解決的問題是,行為人所期待的后果與在實際上所出現(xiàn)的一切之間存在的區(qū)別,是否足以“打破因果關系的鏈條”。行為與其產(chǎn)生的所有自然和可能的結果之間,在不存在其他足以打破因果關系鏈條的干預性因素時,這個行為本身就是近因。實際所發(fā)生的因素在滿足干預性、無法預見性、單獨與直接性后,便成為能夠打破因果關系鏈條的替代性因素,行為人的行為便不再是近因。F、由事實原因與接近原因組成的因果關系不是一種簡單的因果關系,甚至也不僅僅是一種簡單的歸責關系,而是一種刑事責任條件,因為這種因果關系的滿足經(jīng)常就是刑事責任條件的滿足。答案:A,B,C,D28、(5分)關于客觀歸責的理論,王世洲教授認為:A、客觀歸責理論目前只適用于結果犯罪,對于各種危險犯罪,尤其是抽象危險犯罪的適用還不具備條件。B、客觀歸責是一種歸責,也是在因果關系基礎上進行的。與因果關系不同的是,客觀歸責是在一種結果發(fā)生之后,在因果關系的范圍中,確定一種可以予以歸責的危害行為。C、現(xiàn)代刑法學中的客觀歸責理論,與刑法的任務相符合。刑法保護法益,保護以其他手段不能保護的法益為目的。為了使受保護的法益免受不可容忍風險的威脅,就應當把超過法定的可允許風險并且造成了禁止性結果的人,作為不法的行為人進行刑事懲罰。D、客觀歸責理論是現(xiàn)代刑法學中最有影響的歸責理論,是指把一種符合刑法規(guī)定的結果,歸咎于一種符合刑法規(guī)定的行為。答案:B,C,D29、(5分)現(xiàn)代刑法學在客觀歸責理論中發(fā)展出了一系列歸責原則,下列說法正確的是:A、當一個人為刑法保護的法益創(chuàng)設了一個不允許的風險,并且,當這個風險在一種被禁止的結果中實現(xiàn)時,只要他不具有正當化根據(jù),那么,他就是刑法性不法的行為人。B、減小風險的行為,應當排除歸責。C、缺乏風險創(chuàng)設的行為,應當排除歸責。D、在允許性風險下的行為,應當排除歸責。E、與禁止超越風險的保護目的不相符合的行為,應當排除歸責。F、在被害人有意識地自我損害時所發(fā)揮的共同作用,應當排除歸責。G、現(xiàn)代刑法學認為,作為一種在因果關系理論中貫徹罪刑法定原則的革命,客觀歸責理論正在受到全世界刑法學界的日益重視。答案:A,B,C,D30、(5分)下列情形中的行為人不需要負刑事責任的是:A、甲見汽車將撞向A,將其推開,致A倒地受輕傷。B、乙將無安全氣囊的老式汽車售與知曉情況的B,希望B出車禍死亡,后B果然遭遇事故死亡。C、丁賣毒品給知曉吸毒風險的D,D注射毒品過量死亡。D、丙做有一定危險性的科學實驗,按安全規(guī)程操作仍然出現(xiàn)爆炸事故致違規(guī)進入實驗區(qū)的C死亡。答案:A,B,D

第七章犯罪構成的主觀方面習題1、(5分)關于犯罪主觀方面,下列說法正確的是A、現(xiàn)代刑法學的各種犯罪構造理論都要求故意或者過失,也就是說,犯罪的構成必須具有行為人對自己實施的行為造成的結果所持的主觀心理態(tài)度B、通過犯罪的主觀心理態(tài)度來區(qū)分犯罪種類的做法,可以追溯到遙遠的古代。我國《唐律》中把殺人分為謀、故、斗、毆、戲、誤、過失等七種,主要就是按照不同的主觀心理態(tài)度來區(qū)分的C、在司法實踐中,由于犯罪的心理態(tài)度經(jīng)常是最后查清的要素,在歷史上就經(jīng)常直接與犯罪的應受譴責性聯(lián)系在一起,因此,犯罪的心理態(tài)度通常也被稱為罪過D、從刑法歷史看,以主觀心理態(tài)度作為犯罪應受譴責性的根據(jù),是刑法發(fā)展早期的做法。隨著刑法的進一步發(fā)展,現(xiàn)代刑法學已經(jīng)逐步將犯罪應受懲罰性的根據(jù)從犯罪主觀方面轉移到刑事責任能力以及根據(jù)刑罰目的所進行的評價上了答案:A,B,C,D2、(5分)對于犯罪的主觀方面,現(xiàn)代刑法學認為A、犯罪的成立不僅需要有客觀上的損害,而且要有主觀上的心理態(tài)度,是現(xiàn)代刑法學的重要特征B、根據(jù)罪刑法定原則,犯罪的主觀心理態(tài)度也必須由刑法加以規(guī)定C、犯罪主觀心理態(tài)度是一種以一定的心理過程為特征的概念。其中,意識因素和意志因素是刑法規(guī)定心理態(tài)度時不可缺少的成分D、犯罪主觀心理態(tài)度是一種以特定的行為和結果為內(nèi)容的概念。主要表現(xiàn)為刑法要求犯罪客觀方面的內(nèi)容就是行為人認識或者應當認識的內(nèi)容,以及刑法可以對組成犯罪客觀方面的各種構成要素規(guī)定不同的心理態(tài)度E、在刑事司法實踐中,對行為人主觀心理狀態(tài)的判斷就是通過與行為人所實施的行為以及所產(chǎn)生的結果有關的全部活動和情節(jié)來進行的F、犯罪的主觀方面,不僅對于行為人來說是主觀的,而且對于司法工作人員來說,也并非是可以認識的客觀存在的事實G、對于刑法規(guī)定的描述性特征,需要查明行為人是否感知這些特征;對于刑法規(guī)定的規(guī)范性特征,不僅需要查明行為人對表明這些特征有關的基礎性事實是否感知,而且需要查明行為人對表明應受指控行為的意義的情節(jié)是否感知答案:A,B,C,D3、(5分)對于刑法中主觀心態(tài)的規(guī)定,下列表述恰當?shù)氖茿、我國刑法對犯罪主觀心態(tài)的規(guī)定采取的基本是認識主義的立場B、現(xiàn)代刑法特別注重對結果的態(tài)度,認為對結果的態(tài)度是區(qū)分不同主觀心理狀態(tài)的關鍵因素C、認識主義強調(diào)的是意識因素,也就是以行為人是否認識行為尤其是結果作為區(qū)分不同罪過的主要標準D、希望主義強調(diào)的是意志因素,以行為人對結果是否抱著希望的態(tài)度作為區(qū)分不同罪過的主要標準答案:B,C,D4、(5分)下列對我國刑法中犯罪主觀方面的說法正確的有A、在意識方面,我國刑法把行為人的意識分為有認識和無認識兩種B、有認識是指行為人對自己的危害社會的行為及其結果是有認識的;無認識是指行為人應當預見和能夠預見自己的行為可能發(fā)生危害社會的結果,由于疏忽大意而沒有預見C、在意志方面,我國刑法指行為人的意志分為希望、放任、疏忽、輕信等四種。我國刑法學主要根據(jù)意志方面的特征,把我國刑法規(guī)定的罪過分為兩大類:對結果持希望或者放任態(tài)度的犯罪故意與對結果持根本否定態(tài)度的犯罪過失D、我國刑法要求,任何犯罪的主觀方面,都是意識因素與意志因素的結合,缺乏意識因素和缺乏意志因素,罪過都不能成立E、意識因素與意志因素之間決不可能是隨意排列組合的結果,兩種心理因素之間存在著相互依存、相互制約的關系F、我國刑法對罪過中意識因素與意志因素之間結合關系的規(guī)定,是與人的心理活動規(guī)律相一致的,是與犯罪和刑罰的規(guī)律相一致的答案:A,B,C,D5、(5分)關于犯罪故意,下列表述錯誤的是A、犯罪故意是我國刑法確定的罪過形式之一B、根據(jù)刑法第14條第2款規(guī)定:“故意犯罪,應當負刑事責任。”說明在現(xiàn)代刑法中,根據(jù)罪刑法定原則,如果刑法沒有明確規(guī)定犯罪故意的心理狀態(tài),危害行為就只能由犯罪過失實施才能構成犯罪C、從罪過內(nèi)容上看,犯罪故意具有兩方面特征:其一,在意識因素上,行為人明知自己的行為會發(fā)生危害社會的結果;其二,在意志因素上,行為人對危害結果的發(fā)生抱著希望或放任的態(tài)度D、根據(jù)意識和意志方面的不同情況,現(xiàn)代刑法學將犯罪故意分為直接故意和間接故意答案:B6、(5分)下列關于直接故意的說法正確的是A、直接故意是指行為人明知自己的行為會發(fā)生危害社會的結果,并且希望這種結果發(fā)生的心理態(tài)度B、在直接故意中,行為人對危害結果的發(fā)生是抱著追求的態(tài)度的C、刑法也經(jīng)常使用特定的目的來表示行為人追求的特定對象,因此,直接故意必須要有明確法定的犯罪目的D、從有無明確法定的犯罪目的角度上看,可以把直接故意分為兩類:有明確法定犯罪目的的直接故意和無明確法定犯罪目的的直接故意答案:A,B,D7、(5分)關于有明確法定犯罪目的的直接故意和無明確法定犯罪目的的直接故意,現(xiàn)代刑法學認為A、在有明確法定犯罪目的的直接故

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論