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文檔簡介
1、知識產(chǎn)權(quán)案例分析,2007年8月,案例1:原告甲公司起訴被告乙公司、丁報社侵犯著作權(quán)。1994年4月,原告A公司在雜志上刊登廣告,介紹其客戶生產(chǎn)的收銀機。除了圖形內(nèi)容,廣告還配有300字左右的文字介紹。內(nèi)容大致如下:“A公司和A公司真誠地向商業(yè)朋友推薦一款收銀機。該機采用開放式設(shè)計和分體式結(jié)構(gòu)。它有多種擴展選項,功能齊全,操作方便。它可以獨立運行,在網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下工作。適用于大、中、小型商場等單位。擁有先進的全中文軟件系統(tǒng),可以實現(xiàn)各種管理目標(biāo)。借鑒國外先進的采集技術(shù),結(jié)合我國的特點,具有界面直觀、操作方便靈活等特點。隨時向管理者提供各種管理報告。它可以自動處理商場的采購、銷售和倉儲,并及時為決策
2、者提供有效的數(shù)據(jù)?!?994年7月,B公司在丁報社自動化專刊上刊登廣告,介紹了E公司自行銷售的電子收款機系列。廣告包括圖形和文字,產(chǎn)品的文字由B公司提供,介紹某電子收銀機的產(chǎn)品說明完全復(fù)制了上述A公司廣告的文字內(nèi)容,只是在開始時將名稱改為B公司和E公司.廣告在那年的九月再次發(fā)布。產(chǎn)品說明書中有版權(quán)嗎?關(guān)于該結(jié)論,法院認(rèn)為原告甲公司的廣告詞是原始產(chǎn)品說明,構(gòu)成受著作權(quán)法保護的作品。乙公司利用甲公司的原始產(chǎn)品描述進行廣告宣傳,侵犯了甲公司的版權(quán).法院主持雙方達成和解協(xié)議后,B公司在報紙上發(fā)表了雙方同意的道歉聲明,并立即停止使用。a公司撤回訴訟。判例2:甲出版社訴乙出版社著作權(quán)糾紛案1992年初,著
3、名作家甲創(chuàng)作了一部長篇小說紅云,甲出版社因其構(gòu)思寬泛、內(nèi)容豐富而感興趣,于是向作者索要了一份草稿,甲欣然同意,雙方簽訂了出版合同,據(jù)此甲出版社獲得了該小說紅云10年的獨家著作權(quán)。1993年初,甲出版社發(fā)現(xiàn)乙出版社出版了這部小說的縮略本,只有原著的一半左右。甲出版社認(rèn)為乙出版社侵犯了其圖書的專有出版權(quán),應(yīng)承擔(dān)侵權(quán)責(zé)任。要求乙出版社承認(rèn)侵權(quán)事實,公開道歉,消除影響,停止出版,賠償損失。但是,第二出版社認(rèn)為他們出版的是小說的縮短版,而不是原版,因此不受第一出版社獨家出版權(quán)的限制,其行為不會影響原版小說的銷售,也不同意承擔(dān)法律責(zé)任。雙方發(fā)生爭執(zhí)后,他們?nèi)チ朔ㄔ骸栴}:圖書出版者專有出版權(quán)的含義和范圍。
4、在審判期間,法院增加了提交人甲作為共同原告。經(jīng)審理,法院認(rèn)為:出版社根據(jù)與著作權(quán)人甲簽訂的出版合同享有專有出版權(quán),在合同有效期內(nèi)和合同有效期內(nèi),任何單位和個人不得以任何形式侵犯出版社的專有出版權(quán)。本案中,被告乙出版社無視著作權(quán)法的有關(guān)規(guī)定,以縮略形式出版該書,未經(jīng)著作權(quán)人許可使用該書,不僅侵犯了甲出版社的專有出版權(quán),也侵犯了著作權(quán)人的著作權(quán)。因此,乙出版社的行為是侵權(quán)行為,應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。判決乙出版社公開道歉并消除影響;賠償原告的經(jīng)濟損失;立即停止出版這部小說的短篇版本。第3:A號案件:甲劇團侵犯版權(quán)。a是一名職業(yè)戲劇作家。一個很快,阿劇團上演了一出頗為轟動的話劇云,但不久,劇本云的作者
5、阿起訴了云劇的四位主要演員,指控四位主要演員是表演者,并在未經(jīng)他們授權(quán)的情況下上演了云劇,侵犯了他的版權(quán)。問題:你需要版權(quán)所有者的許可才能使用他人的作品進行商業(yè)表演嗎?庭審后,法院變更被告人,將被告人變更為甲劇團。原因是云劇的演出是甲劇團的法人行為,主要演員履行職責(zé),其行為的后果應(yīng)由甲劇團即表演者承擔(dān)。經(jīng)審理,法院認(rèn)定,由甲改編乙的天云小說而成的劇本云的著作權(quán)人,在改編前已經(jīng)得到乙的授權(quán)。答:當(dāng)某個改編版本完成并在劇本雜志上發(fā)表時,并沒有聲明“沒有我的許可,任何人不得使用它?!币粋€劇團將此作品用于商業(yè)演出,這是合法的。未經(jīng)甲方同意可以使用,但應(yīng)按規(guī)定向甲方支付報酬。案例4:一家葡萄釀造公司非法
6、使用原產(chǎn)地名稱。當(dāng)?shù)毓ど叹肢@悉“大香檳”字樣印在產(chǎn)品外包裝上后,一家葡萄釀造公司決定沒收100多箱香檳商標(biāo),并罰款45萬元。該公司拒絕受理此案,并向市法院提起訴訟。法院認(rèn)定,從2006年2月至2007年2月,A公司銷售了2000多箱外包裝印有“大香檳”字樣的葡萄酒。1.工商局對一家釀酒公司的處罰是否正確?為什么“香檳”這個詞不能用作商標(biāo)?法院認(rèn)為,當(dāng)?shù)毓ど叹譀]收了100多箱香檳商標(biāo),正確罰款45萬元。香檳是法國香檳的音譯,指的是一種產(chǎn)于法國香檳省的白葡萄酒。它屬于公眾熟知的原產(chǎn)地名稱和外國地名,而不是葡萄酒的通稱。作為保護工業(yè)產(chǎn)權(quán)巴黎公約的成員,中國有義務(wù)保護原產(chǎn)地名稱。早在1989年,國家工
7、商行政管理局就發(fā)布了關(guān)于在酒類產(chǎn)品中停止使用香檳或香檳的通知。通知要求,在華的中國企業(yè)、事業(yè)單位、個體工商戶和外國(法國除外)企業(yè)不得在酒類產(chǎn)品中使用“香檳”或“香檳”(包括大香檳、小香檳和女士香檳)。5:號案件,銷售侵犯他人注冊商標(biāo)的商品的法律責(zé)任,1996年6月,某市一家新的特殊藥品公司從乙衛(wèi)生醫(yī)務(wù)處購買了4萬瓶廣核路征丸。廣核路征丸的設(shè)計和排列與商標(biāo)注冊人的“路征”商標(biāo)詞相同,商品包裝橫向排列,突出“路征”。藥丸產(chǎn)品中使用的“路征商標(biāo)”由(日本)C藥業(yè)有限公司注冊,享有該商標(biāo)的專用權(quán),受法律保護。嘉信特藥有限公司銷售的“廣和路征丸”中“路征”的名稱與(日本)丙制藥有限公司注冊的“路征”商
8、標(biāo)相同,日方請求市工商行政管理局認(rèn)定嘉信特藥有限公司的行為是侵權(quán)行為,并要求賠償。1中新特藥公司的行為是否構(gòu)成侵權(quán)?工商行政管理部門應(yīng)該做什么?嘉信特藥公司的行為是銷售侵犯他人注冊商標(biāo)的商品的行為,構(gòu)成商標(biāo)法第三十八條第(四)項規(guī)定的商標(biāo)侵權(quán)。根據(jù)商標(biāo)法第三十九條和商標(biāo)法實施細(xì)則第四十三條,工商行政管理部門作出以下處理: (一)責(zé)令停止侵權(quán)行為;(二)查封侵權(quán)商標(biāo)商品;(3)消除密封藥丸上的“路征”標(biāo)志。商標(biāo)不能與商品分離的,責(zé)令銷毀;(四)處以違法經(jīng)營額5倍以下的罰款。在案例6:中,應(yīng)當(dāng)擴大對馳名商標(biāo)的保護。1997年,一家雨傘制造公司(以下簡稱r1998年底,杏花村汾酒有限公司接洽該公司,
9、要求其停止使用“杏花村”商標(biāo)銷售其產(chǎn)品,但未能停止。興化村汾酒有限公司只能請求工商部門處理。問題:本案涉及的貨物不是同一種類的。山西杏花村酒業(yè)有限公司的商標(biāo)權(quán)能得到保護嗎?原因是什么?工商機關(guān)發(fā)現(xiàn)甲公司在雨傘上使用“杏花村”商標(biāo)構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán),責(zé)令甲公司停止銷售該雨傘,沒收“杏花村”商標(biāo),并對該公司處以罰款。在這種情況下,傘和酒是不相同或相似的商品,工商部門仍然認(rèn)定他們的商標(biāo)侵權(quán)和處理。原因是“杏花村”商標(biāo)是馳名商標(biāo),保護范圍超出一般注冊商標(biāo)。許多國家都規(guī)定了馳名商標(biāo)的延伸保護制度。對于一般注冊商標(biāo),保護范圍僅限于核準(zhǔn)注冊商標(biāo)和核準(zhǔn)商品,但對于注冊馳名商標(biāo),保護范圍不僅是對同一類別和相關(guān)商品,而
10、且對不同類別和類似商品。在案例7:A中,非職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造的專利申請被專利局撤回。一所大學(xué)的外語老師被借調(diào)到一家印刷廠做數(shù)據(jù)翻譯。他在工作中接觸了工廠的技術(shù)數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)了一種采用水印技術(shù)的濕藥片。這種藥片安全無毒,便于攜帶。因此,A主動提出將藥片和藥粉打濕,并在測試過程中獲得了A印刷廠在人力和物力上的支持和幫助。新產(chǎn)品于1996年試制成功,同年通過技術(shù)鑒定,獲市科技成果獎。1997年,由于工資待遇問題沒有解決,甲從甲印刷廠回到了原單位。不久后,他辭職并成立了一家工廠來生產(chǎn)上述類似的產(chǎn)品,這些產(chǎn)品因其高質(zhì)量和低價格在國內(nèi)外市場上都很暢銷。此前,甲以非職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造向中國專利局申請專利。第一印刷廠知道后,
11、認(rèn)為這項發(fā)明是在第一印刷廠完成的,應(yīng)該屬于第一印刷廠的服務(wù)性發(fā)明。1確認(rèn)“濕潤劑”發(fā)明特性的關(guān)鍵是什么?2A:我們應(yīng)該向?qū)@稚暾埛锹殑?wù)發(fā)明創(chuàng)造的專利嗎?參考結(jié)論甲印刷廠及時與甲公司聯(lián)系協(xié)商,明確“濕潤劑”的發(fā)明符合職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造條件,甲公司撤回了非職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造向中國專利局申請的專利。在這種情況下,首先應(yīng)確認(rèn)“濕片懲罰”發(fā)明的性質(zhì),關(guān)鍵問題是借調(diào)人員工作的單位是否應(yīng)視為“自己的單位”。在中國,借調(diào)是一種雇傭形式。借調(diào)人員的工資包含在計劃中,并包含在單位的工資范圍內(nèi)。借調(diào)人員通常承擔(dān)一定的責(zé)任,在形式上已經(jīng)是單位的成員,因此借調(diào)人員應(yīng)被視為單位的員工。于是,在履行職責(zé)的過程中,借用和轉(zhuǎn)讓員A發(fā)現(xiàn)了
12、別人達不到的技術(shù)資料,萌生了發(fā)明創(chuàng)造的想法,并在發(fā)明過程中得到了本單位人力物力的大力幫助。顯然,阿成功地開發(fā)了“濕潤劑”,它主要利用了設(shè)備的物質(zhì)條件。根據(jù)專利法第六條,“濕潤劑”的發(fā)明應(yīng)被視為屬于甲印刷廠的職務(wù)發(fā)明和創(chuàng)造,甲只是發(fā)明人。由此可見,甲方不應(yīng)就非職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造向?qū)@稚暾垖@潞蟪坊胤锹殑?wù)發(fā)明創(chuàng)造的專利申請是明智的。案例8侵犯甲廠生產(chǎn)權(quán)、使用權(quán)和銷售權(quán)的案件。城郊甲工藝美術(shù)廠(以下簡稱甲廠)利用其在旅游區(qū)的位置,設(shè)計了多種旅游紀(jì)念品。2001年6月19日,他選擇了設(shè)計理念新穎的產(chǎn)品“速食塑料飾品”,并向中國專利局申請了外觀設(shè)計專利,該專利于2001年12月4日公布,并于2001年1
13、2月4日獲得授權(quán)2002年4月10日,專利權(quán)人向市專利管理局提出請求,請求調(diào)解乙方侵犯其專利權(quán),賠償其經(jīng)濟損失3萬元。1乙方的模仿和銷售是否構(gòu)成侵權(quán)?權(quán)利人的權(quán)利是什么?2工廠A可以請求石國專利管理局進行調(diào)解嗎?3.一個城市的專利管理局的決定合理合法嗎?某市專利管理局在接到專利權(quán)人的請求后,對上述事實進行了調(diào)查,認(rèn)為根據(jù)專利法第十一條和第六十條的規(guī)定,乙方未經(jīng)專利權(quán)人許可生產(chǎn)和銷售“雕塑飾品”設(shè)計專利產(chǎn)品構(gòu)成侵權(quán),必須立即停止侵權(quán)行為。由于專利權(quán)人要求賠償其3萬元的經(jīng)濟損失,而未能提供充分的證據(jù)予以支持,確定賠償金額的原則是以不低于一般專利許可費的合理金額為準(zhǔn)。乙方應(yīng)賠償專利權(quán)人15萬元的損失
14、,并承擔(dān)全部調(diào)解費用。本案中,乙方甲方在看到甲廠最暢銷的專利產(chǎn)品時,擅自雇人低價生產(chǎn)銷售,并與專利權(quán)人暗中競爭,這是一種明顯的侵權(quán)行為,侵犯了專利權(quán)人的制造、使用和銷售權(quán)。在這方面,如果作為專利權(quán)人的a工廠和b部門不愿意談判或談判失敗,他們有權(quán)要求某個城市的專利管理局進行處理。市專利管理局發(fā)現(xiàn)乙方侵權(quán)成立的,可以責(zé)令乙方立即停止侵權(quán)行為,并賠償損失。根據(jù)專利法,市專利管理局可以根據(jù)當(dāng)事人的請求對專利侵權(quán)賠償金額進行調(diào)解;也可以根據(jù)權(quán)利人因侵權(quán)遭受的損失或者侵權(quán)人因侵權(quán)獲得的利益確定;侵權(quán)人的損失或者侵權(quán)人獲得的利益難以確定的,應(yīng)當(dāng)參照專利許可費的倍數(shù)合理確定?!?。因此,在原法律不具體的情況下,
15、市專利管理局的決定是合法的,基本合理的。案例九,帶計時等功能的磁療儀并不新奇。一家工廠開發(fā)了一種具有計時和其他功能的磁療儀。本發(fā)明的目的是實現(xiàn)一只手表的多功能,即同時具有治病和計時的功能;在結(jié)構(gòu)上,計時器放置在磁療體的表面,并固定在外殼上。一家工廠向?qū)@痔峤涣藢@暾?。?jīng)過審查,專利局發(fā)現(xiàn)這種手表在中國還是第一個,而且沒有制造商生產(chǎn)它;日本出版的科學(xué)技術(shù)雜志上只發(fā)表了一篇文章,充分揭示了這種“具有計時等功能的磁療儀”的技術(shù)方案。1如何理解專利法的新穎性?工廠的研究成果是小說嗎?根據(jù)“三不公開”的要求,即出版物在滿足新穎性要求之前不對外公開。2.A廠開發(fā)的“定時等功能磁療臺”并不新奇。專利局要
16、求甲廠在規(guī)定的期限內(nèi)陳述意見。如果甲廠未能在期限內(nèi)回復(fù),視覺將撤回其專利申請。在案例10 A和b的發(fā)明是否實用的情況下,發(fā)明人A開發(fā)了一種通過人體穴位的脈沖電刺激來治療疾病的方法,并且在該方法中還討論了治療疾病的理論基礎(chǔ)。發(fā)明甲能使患者恢復(fù)快,復(fù)發(fā)率低。發(fā)明家乙發(fā)明了一種鑄造鐵和銅的新方法。這種方法的使用可以加快鑄鐵和銅的鑄造速度,鑄鐵和銅的質(zhì)量相對較好,但鑄造過程中所需的資源比一般方法多三倍,還會對人體健康造成嚴(yán)重的污染和損害。1什么是專利法意義上的實用性?2A和b的發(fā)明實用嗎?根據(jù)專利法第22條第4款的規(guī)定,甲公司開發(fā)的“脈沖電針治療疾病法”和乙公司開發(fā)的“鑄鐵和銅的新方法”是不切實際的。實用性:(1)必須能夠制造在這種情況下,A開發(fā)的“人體穴位脈沖電刺激治病法”是針對人體的,不能在工業(yè)上應(yīng)用,即不實用;雖然B公司開發(fā)的“鑄鐵銅新方法”是可行的,但由于其浪費資源、污染環(huán)境、損害人體健康,不能產(chǎn)生積極的技術(shù)、經(jīng)濟和社會效果,因此不具備專利法所要求的實用性。在案例11中,確認(rèn)了專利申請文件的申請日期。2002年4月1日,申請人甲將實用新型申請文件“保溫鞋”郵寄至中國專利局接待處,郵戳日期為2002年4月1日,中國專利局接待處于2002年4月6日收到該文件。申請人乙于2002年4月2日在北京提交了一份與申請人甲的發(fā)明創(chuàng)造相同的專利申請文件,其名稱為“
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